Кто относится к наследникам и что им причитается
Когда человек умирает, все его имущество переходит к наследникам. Далее мы опишем какие лица относятся к числу наследников и каким образом распределяются доли в наследстве между ними.
Определение круга наследников
Чтобы установить какие лица имеют право претендовать на получение наследства, необходимо выяснить, составлял ли умерший при жизни завещание. Если завещание было составлено и в нем перечисляются наследники всего имущества умершего, то круг наследников определяется в соответствии с текстом этого завещания. Исключением из этого правила являются случаи появления обязательных наследников, то есть лиц, которые получают долю в наследстве независимо от содержания завещания. К ним в частности относятся: нетрудоспособные родители умершего, нетрудоспособный супруг и др. Подробнее об этом читайте в нашей статье Кто такие обязательные наследники?
Если же завещание отсутствует или имеется иное наследуемое имущество, кроме того, что упомянуто в завещании, то для определения круга наследников необходимо обратиться к тексту законов. Гражданский кодекс РФ устанавливает, что в таких случаях наследство распределяется в порядке установленной очередности. Всего выделяется 7 очередей наследников. Обычно в наследовании принимают участие первые 3:
- Наследники первой очереди – дети, супруг и родители умершего. Если дети умершего скончались или отказались от наследства, то наследуют внуки умершего.
- Наследники второй очереди – братья, сестра (в том числе сводные), дедушки и бабушки умершего. Если братья и сестры скончались или отказались от наследства, то наследуют их дети, то есть племянники и племянницы умершего.
- Наследники третьей очереди – дяди и тети умершего. Если дяди и тети умерли или отказались от наследства, то наследуют их дети, то есть двоюродные братья и сестры умершего.
Суть этих очередей состоит в том, что следующая очередь наследует только в том случае, если нет наследников предыдущей очереди.
Например, после смерти лица у него остался сын, брат и дядя. Поскольку сын относится к наследникам первой очереди, то все наследство будет распределяться между наследниками первой очереди, а брат и дядя, как наследники второй и третьей очереди, ничего не получат. Если же у лица после смерти остались только дедушка и тетя, то все имущество унаследует дедушка, как наследник второй очереди, а тетя, будучи наследником третьей очереди опять же ничего не получит.
Если имеется несколько наследников одной очереди, то наследство разделяется между ними поровну.
Например, после смерти остался сын, дочь и отец умершего. Они все трое относятся к числу наследников первой очереди, поэтому имеют право на получение наследства. Доля в наследстве каждого из них будет составлять 1/3.
Определение круга наследников может осложняться с учетом в связи с появлением уже упомянутых обязательных наследников, признанием наследника недостойным, пропуском наследником срока на принятие наследства, оспариванием завещания и т.д.
Доля супруга при наследовании
Супруг умершего, кроме того, что он является наследником первой очереди обладает также правом на 1/2 всего совместно нажитого имущества. Согласно Семейному кодексу РФ все имущество, нажитое супругами в период брака, является их общей собственностью и каждый из супругов имеет право на половину от этого имущества. Чтобы подробнее узнать о том, какое имущество относится к общей собственности супругов прочитайте нашу статью «Общие вопросы раздела имущества супругов при разводе».
Таким образом, для того, чтобы определить размер доли супруга при наследовании, необходимо, во-первых, составить перечень общего имущества супругов и выделить супругу половину от этого имущества в качестве доли, причитающейся ему в соответствии с Семейным кодексом РФ. Во-вторых, взять оставшуюся половину, объединить с иным имуществом умершего, которое не является общим имуществом супругов, и разделить между всеми наследниками соответствующей очереди поровну.
Например, после смерти у лица из родственников осталась жена и мать, а из имущества: квартира и 2 машины, причем квартира куплена в период брак и потому относится к общему имуществу супругов, а машины не относятся. В этой ситуации жене сначала должна быть выделена половина в общем имуществе супругов, то есть 50% квартиры. Оставшиеся 50% и машины делится между женой и матерью поровну: по 25% квартиры и машине. В результате жене причитается 75% квартиры (50% + 25%) и машина, а матери – 25% квартиры и машина.
Здесь были описаны только наиболее типичные ситуации, поскольку охватить все многообразие случаев, которые происходят в жизни, невозможно. Если вы хотите получить достоверную информацию о том кто является наследником и на что может претендовать в вашей ситуации, обращайтесь за помощью к нашей компании. Мы поможем вам в решении любых проблем, связанных с наследством.
[actdate id=”3479″][divider_line]
Наша компания оказывает профессиональные юридические услуги по наследственным спорам.
Чтобы узнать стоимость юридической помощи, зайдите на страницу Услуги и цены.
Закажите профессиональную юридическую защиту своих прав!
8 (812) 920-64-71
Другие способы для связи – e-mail: [email protected], факс: 8 (812) 340-55-46
________________________________________________________
Вы можете прочитать статьи по наследственным спорам, подготовленные нашими юристами:
Наследственные споры, Состав наследниковКто относится к наследникам и что им причитается?
Кого включают в понятие круга наследников? То есть тех, кто может претендовать после смерти на часть наследуемого имущества/денежных средств умершего?
В этом случае действует два подхода. Если наследодатель оставил завещание, то круг претендентов на долю автоматически фиксируется данным документом с учетом возможности появления обязательных наследников. К последним законодательство относит лиц, которые имеют право претендовать на свою долю независимо от конкретного волеизъявления завещателя. Прежде всего, это нетрудоспособные родители умершего, нетрудоспособный супруг/супруга и пр.
В случае отсутствия завещания или если в этот документ не внесено все имущество, то круг наследников определяется в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Согласно ему, наследство должно быть распределено с учетом установленной очередности. Всего в ней семь категорий, приоритет имеют первые три:
- Дети, супруг/супруга, родители умершего.
- Братья и сестры, в том числе и сводные, а также дедушки и бабушки.
- Дяди и тети умершего. Если они уже умерли или отказались от своих претензий, то в эту очередь включаются двоюродные братья и сестры.
При этом нужно учитывать, что право на наследование у каждой последующей за первой категории появляется только в том случае, если нет наследников предыдущей. Если очередь представлена несколькими лицами, то имущество распределяется между ними в равных долях.
Ситуация может усложняться, если появляются обязательные наследники, а также при признании лица недостойным, при несвоевременном принятии наследства или если завещание кто-либо решил оспорить.
Доля супруга/супруги при наследовании
Согласно действующей редакции Семейного кодекса Российской Федерации, супруг или супруга умершего имеют право на половину всей совместно нажитой собственности. И это помимо того, что эта категория наследников относится к первой очереди.
Собственно, определение долей в такой ситуации заключается в двух этапах:
- Определяется объем имущества, относящийся к понятию «совместно нажитое», из него вычленяется половина, которая и переходит к супругу/супруге наследодателя.
- Оставшаяся часть распределяется между всеми лицами, относящимися к наследникам первой очереди в равных долях.
Например, если наследство делится между супругой и матерью наследодателя, то первая получит 75%: 50% – совместно нажитое имущество и 25% – половина от оставшейся на долю наследников собственности. Мать, соответственно, получит 25% имущества.
Если вы хотите получить более полную информацию, звоните юристам ФПК «Альтернатива» – обязательно поможем.
Оформление наследства | Нотариус г. Рузы Тарасенко А.М.
Время открытия наследства (ст. 1114 ГК РФ)
Временем открытия наследства (ст. 1114 ГК РФ) является день смерти наследодателя, либо дата, указанная в решении суда, если наследодатель в судебном порядке признавался умершим. Если дата смерти в решении суда не указана, то временем открытия наследства будет являться дата вступления решения суда в законную силу.
Определение места открытия наследства (ст. 1115 ГК РФ)
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
В случае если наследодатель был одновременно зарегистрирован и по месту пребывания и по месту жительства, нотариус должен отдать предпочтение регистрации места жительства гражданина, исходя из существующего понятия постоянного места жительства гражданина. При несогласии наследников с нотариусом об открытии наследства по месту регистрации жительства наследодателя, а не по месту пребывания, нотариус должен рекомендовать наследникам обратиться в суд для установления места открытия наследства. В данном случае наследственное дело будет заведено нотариусом по месту открытия наследства, указанному в решении суда.
Если же у наследодателя на момент его смерти не окажется ни регистрации по месту жительства, ни регистрации по месту пребывания, то нотариус должен выяснить местонахождение наследственного имущества, по которому определяется место открытия наследства.
Как следует из ст. 1115 ГК РФ, если наследственное имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части.
Однако в данном случае нотариус не может без представления документов на право собственности на то или иное имущество наследодателя и документов, определяющих стоимость этого имущества, реально определить ту наиболее ценную часть имущества, которая и определит место открытия наследства.
Получается, что нотариус еще до заведения наследственного дела должен предложить наследникам произвести оценку наследственного имущества, находящегося в различных местах и представить нотариусу документы о стоимости имущества (оценочный акт, справка БТИ об оценке имущества и т.д.), по которым и определяется наиболее ценная часть наследственного имущества.
Согласно ст. 1141 ГК РФ каждая последующая очередь наследует, если нет наследников предшествующих очередей (отсутствуют либо отпали по собственному желанию или в случае признания их недостойными).
Допустим, нотариус ведет наследственное дело, наследники первой очереди — дети, которые после смерти родителя подали заявления о принятии наследства. Уже после принятия заявлений от наследников первой очереди к нотариусу обратилась наследница второй очереди — родная сестра наследодателя с заявлением о принятии наследства. В этом случае нотариус должен разъяснить наследнице второй очереди действующее законодательство об отсутствии у нее права наследовать.
Другая ситуация имела бы место, если бы сестра наследодателя подала заявление о принятии наследства до подачи заявления наследниками первой очереди. Нотариусу в данном случае не известно, имеется ли первая очередь наследников, либо она отсутствует, он в этом случае полагается только на информацию обратившегося к нему наследника второй очереди.
Cт. 1154 ГК РФ предусмотрен индивидуальный срок для принятия наследства для каждой очереди наследников и момент возникновения права наследования.
Общий срок для принятия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ) — шесть месяцев со дня открытия наследства.
Однако для принятия наследства наследниками последующих очередей установлены специальные сроки, которые подразделяются в зависимости от основания отпадения наследников каждой предыдущей очереди на две группы:
1) если наследник предшествующей очереди отпал в связи с тем, что он отказался от принятия наследства либо был отстранен от наследства в результате признания его недостойным по ст. 1117 ГК РФ, то каждая последующая очередь наследников принимает наследство в течение шести месяцев со дня возникновения их права на принятие наследства (п. 2 ст. 1154 ГК РФ).
Днем возникновения права наследования в этом случае считается следующий день (ст. 191 ГК РФ) после наступления события, в результате которого у наследника последующей очереди возникло право наследования. Для таких наследников так же установлен шестимесячный срок для принятия наследства, только момент, с которого он начинает исчисляться — это не день открытия наследства, а день возникновения права наследовать. Следовательно, свидетельство о праве на наследство выдается таким наследникам по истечении этого шестимесячного срока, а не по истечении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя
2) если же основанием отпадения наследника является непринятие наследства наследниками предшествующей очереди, то для наследников последующей очереди срок для принятия наследства будет составлять три месяца со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства.
В данном случае трехмесячный срок на принятие наследства начинает исчисляться на следующий день по окончании шестимесячного срока со дня открытия наследства, а Свидетельство о праве на наследство выдается наследнику последующей очереди по истечении трех месячного срока со дня возникновения права наследовать.
По истечении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя, если наследник первой очереди не появится у нотариуса для выражения своей воли, право наследника второй очереди на наследование в указанной ситуации не бесспорно, так как в данном случае имеется документ, подтверждающий совместное проживание наследодателя и наследника первой очереди, а также факт его проживания по данному адресу и после смерти наследодателя, что согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ рассматривается как фактическое принятие наследства, пока не доказано иное.
В этом случае нотариус должен рекомендовать наследнику второй очереди обратиться в суд и в судебном порядке доказать, что факт совместного проживания наследника первой очереди и наследодателя не является действием, свидетельствующем о фактическом принятии наследником первой очереди наследуемого имущества. В случае установления данного факта в суде, со следующего от вступления решения суда в законную силу дня возникает право наследника второй очереди на принятие наследства.
Принятие наследства (ст. 1152 ГК РФ)
В законодательстве появилось не так уж много новелл, касающихся принятия наследства. Как и ранее по ГК РСФСР 1964 г., принятие части наследства означает принятие всего причитающегося наследнику наследства, где бы они ни находилось и в чем бы оно ни заключалось (абз.1. п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Это означает, что, если в составе наследства, имеется различное имущество (квартира, машина, дача и т.д.), то наследнику достаточно совершить действия, свидетельствующие о принятии наследства в отношении одного из этих объектов, не совершая аналогичные действия в отношении других объектов наследства.
Это правило распространялось по нормам ГК РСФСР 1964 г. и на случаи, когда наследник имел право наследовать часть наследства по закону, а часть имущества по завещанию. Считалось, что если наследник принял наследство по любому из оснований, то он автоматически принял наследство и по иному из оснований.
ГК РФ сделал исключение из этого правила, предоставив наследнику право самостоятельно определять, будет ли он наследовать по всем основаниям, либо только по одному из них (абз. 2 ч. 2 ст. 1152 ГК РФ). С учетом этой новации, «часть наследства» в абз.1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ следует толковать буквально как часть имущества из наследства, причитающаяся наследнику по любому из этих оснований. Таким образом, если наследник призывается к наследованию одновременно и по закону и по завещанию, то принятие наследства, причитающегося ему по закону, вовсе не означает его согласие на приобретение наследства по завещанию.
Нотариусы часто задают вопрос, а как быть, если наследник подал заявление о принятии наследства по закону, а по завещанию не принял, так как не знал о его существовании. Затем обнаруживается завещание в его пользу, но срок для принятия наследства прошел. Можно ли расценивать такого наследника принявшим наследство по обоим основаниям?
Есть точка зрения, что, так как наследник не выразил отказ от одного из оснований для вступления в наследство, подав заявление нотариусу в письменном виде, поэтому он считается не отказавшимся от наследства, и, следовательно, он принял наследство и по завещанию.
Мое твердое убеждение, что нельзя рассматривать такого наследника принявшим наследство по завещанию. Моя позиция основывается на вышеизложенном толковании понятия «части имущества» применительно к абз.2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ, а также на положениях ст. 1153 ГК РФ, которая четко определила два пути принятия наследства — путем подачи заявления или путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.
В данном случае заявление отсутствует, а факт принятия наследства путем совершения определенных действий должен быть установлен судом или подтвержден документально. Нельзя согласиться и с таким доводом, что, если наследником не подано заявление об отказе от наследства (по любому из оснований), то нет и факта отказа. В таком случае в законодательстве не было бы такого понятия, как наследник, не принявший наследство, и непринятие наследства (п. 3 ст. 1154, п. 1. ст. 1161 ГК РФ).
Чтобы исключить в дальнейшем для наследников возникновения подобной ситуации, я, при подготовке проекта заявления о принятии наследства, указываю в нем, что наследник принимает наследство по любому основанию и по закону и по завещанию, если таковое будет обнаружено и составлено наследодателем в его пользу, на любое имущество, где бы оно не находилось и в чем бы не заключалось.
Такое заявление никак не ухудшит положение наследника, так как, даже, если воля наследника в дальнейшем изменится (после того, как он разберется, желает ли он наследовать по обоим основаниям, если завещание все же будет обнаружено, или только по одному), то у него есть возможность подать заявление об отказе от наследства по любому из оснований в течение оставшегося срока из шестимесячного срока для принятия наследства или для отказа от него.
Ст. 1153 ГК РФ в декларативном порядке предусматривает, что, если заявление о принятии наследства передается нотариусу другим лицом или высылается по почте, то подпись наследника должна быть обязательно засвидетельствована нотариально. В практике некоторых нотариусов уже возникли судебные споры из-за того, что, наследники, подавшие ранее нотариусу заявления в ненадлежащем виде, умирали, так и не успев переоформить свое заявление в соответствии с требованиями законодательства, а на наследство заявляли свои права наследники последующей очереди. Считается ли в таком случае наследник предыдущей очереди принявшим наследство?
Имеет ли право нотариус отказать наследникам последующей очереди в принятии их заявления? Члены Комиссии ФНП по законодательству и методической работе, после обсуждения этой проблемы на своем заседании, пришли к выводу, что, если наследник присылает нотариусу заявление, не оформленное надлежащим образом в порядке ст. 1153 ГК РФ, то нотариусу следует зарегистрировать его в книге входящей корреспонденции, поместить в наряд входящей корреспонденции и разъяснить своим письмом данному наследнику необходимость надлежащего оформления заявления.
Если заявление, оформленное ненадлежащим образом, поступило в последний день шестимесячного срока для принятия наследства или за несколько дней до окончания этого срока, когда ясно, что наследник не успеет в установленный срок оформить заявление надлежащим образом и выслать его нотариусу, то наследнику необходимо дать разъяснение, чтобы он обращался в суд за установлением факта принятия наследства. В доказательство совершения наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии им наследства, нотариус должен выдать ему справку для суда о том, что от него поступило заявление в простой письменной форме, которое зарегистрировано во входящей книге нотариуса (с указанием даты и номера регистрации).
В случае если заявление о принятии наследства оформлено не по месту открытия наследства (у нотариуса, ведущего дело), то дата свидетельствования подлинности подписи наследника на таком заявлении не считается датой принятия наследства. И если такое заявление будет доставлено в контору нотариуса, который ведет наследственное дело, по истечении шестимесячного срока, то нотариус не сможет зарегистрировать его в книге учета наследственных дел. Такой наследник будет считаться пропустившим срок на принятие наследства. Для исключения такой ситуации нотариусу, который свидетельствует подлинность подписи наследника на заявлении, необходимо рекомендовать наследнику отправить данное заявление по почте. Дата отправки письма на конверте до истечения шестимесячного срока на принятие наследства будет свидетельствовать о том, что наследник своевременно принял наследство. Именно поэтому необходимо подшивать в наследственные дела почтовые конверты.
Если наследник лично принес (либо за него это сделала родственники, знакомые) заявление о принятии наследства по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства, подлинность его подписи на котором засвидетельствовал другой нотариус в течение срока для принятия наследства, то нотариус принимает такое заявления и регистрирует его в книге входящей корреспонденции, но отказывает в его регистрации в книге учета наследственных дел, так как срок на принятие наследства пропущен. Нотариус разъясняет наследнику, что существует два варианта выхода из положения — либо с письменного согласия всех иных наследников, принявших наследство, его включают в число лиц, которым будет выдано свидетельство о праве на наследство (ст. 71 Основ законодательства РФ о нотариате), либо (при отсутствии иных наследников или их отказа подписать такое заявление) он должен обратиться в суд с иском о восстановлении пропущенного им срока для принятия наследства.
В данном случае наследнику необходимо написать на имя нотариуса заявление о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство иным наследникам, в связи с его обращением в суд с иском о восстановлении пропущенного срока на принятие наследства. В заявлении наследник должен указать, что ему разъяснено нотариусом положение ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате о том, что если в течении 10 дней с момента подачи нотариусу указанного заявления о приостановлении нотариального действия из суда не поступит сообщения о том, что его иск принят к рассмотрению судом, нотариус может начать выдачу свидетельства о праве на наследство иным наследникам.
Если наследник обратился за свидетельствованием заявления о принятии наследства к нотариусу этого же района, но который ведет наследственные дела по фамилиям наследодателей, начинающихся с другой буквы, дата такого заявления будет считаться датой принятия наследства?
– В данном случае нотариус совершает самостоятельное нотариальное действие, предусмотренное ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате, свидетельствуя всего лишь подлинность подписи на заявлении о принятии наследства, но не совершает такое нотариальное действие как принятие заявления от наследников и не заводит наследственного дела, так как к его компетенции это не относится. Поэтому, конечно же, дата свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении еще не означает, что данное заявление подано надлежащему нотариусу, так как дело не заведено и наследство не принято надлежащим образом.
В соответствии со ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате в обязанности любого нотариуса входит разъяснение законодательства и последствий совершаемого им по просьбе клиента нотариального действия. Поэтому нотариус, который свидетельствовал наследнику подлинность его подписи на заявлении, должен разъяснить дальнейшие его действия по принятию наследства и необходимость представления данного заявления в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства тому нотариусу, который уполномочен вести его наследственное дело, иначе срок для принятия наследства будет пропущен.
Фактическое принятие наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) В ГК РФ, как и ранее в ГК РСФСР 1964 г., предусмотрено два способа принятия наследства — путем подачи письменного заявления нотариусу и путем фактического вступления в управление наследственным имуществом. В отличие от ГК РСФСР 1964 г. новый ГК РФ (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) дает более подробное понятие фактического принятия наследства, определяя, что это совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, и дает перечень этих действий. При этом список таких действий, данный в законе, не является исчерпывающим. Наиболее распространенным способом фактического принятия наследства на практике является факт совместного проживания наследника и наследодателя до его смерти, а также проживание наследника и после смерти наследодателя в том же жилом помещении в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства.
И часто нотариусы сталкиваются с ситуацией, когда такие наследники, о наличии которых им становится известным от иных наследников, принявших наследство, а также из выписок из домовых книг или справок, предоставляемых органами, отвечающими за регистрацию лиц по месту жительства, не являются к нотариусу в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства для выражение своей воли на принятие или на отказ от наследства, даже по вызову нотариуса. Возникает вопрос, может ли нотариус выдать Свидетельство о праве на наследство иным наследникам, принявшим наследство, и подавшим заявление о выдаче Свидетельства о праве на наследство, не оставляя долю такого наследника открытой? Нет, не может. Нотариус, при наличии соответствующих фактов и документов, бесспорно подтверждающих совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (а к таковым относится и факт совместного проживания и пользование тем же жилым помещением и после смерти наследодателя) должен считать наследника принявшим наследство, т. к. презумпция этого принятия заложена в самом законе. Причитающаяся такому наследнику доля наследства остается открытой до тех пор, пока он сам или иные наследники, принявшие наследство, не докажут в суде факт не принятия таким наследником наследства.
Многие нотариусы до сих пор пользуются ранее существовавшей практикой, когда нотариус берет по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства от наследника, совместно проживавшего с наследодателем и продолжавшим пользоваться после его смерти тем же жилым помещением, заявления о том, что хотя наследник и проживал и продолжает проживать в наследуемом жилом помещении, но не рассматривает это как фактическое принятие наследства и на получение свидетельства о праве на наследство не претендует. Считаю, что такая практика не правильна и противоречит закону.
Исходя из смысла п. 2 ст. 1153 ГК РФ совместное проживание и проживание после смерти наследодателя в наследуемом жилом помещении рассматривается как действие, свидетельствующее о фактическом принятии наследства, до тех пор, пока иное не будет доказано. При этом ГК РФ не говорит о том, что «если иное не заявлено таким наследником», а говорит именно о доказательствах. В соответствии с действующим законодательством только к компетенции суда относится признание тех или иных фактов или документов доказательствами. Следовательно, такой наследник должен обратиться в суд для установления факта непринятия наследства. Это могут сделать и иные наследники, принявшие наследство, если они располагают доказательствами, свидетельствовавшими о нежелании такого наследника принимать наследство, и бездействие которого препятствует им получить Свидетельство о праве на наследство на все имущество наследодателя.
Часто на практике возникает вопрос, что вкладывал законодатель в понятие «вступление во владение или управление наследственным имуществом», которое свидетельствует о фактическом принятии наследства? Можно ли, например, считать фактом вступления в управление наследственным имуществом то обстоятельство, что наследник владеет жилым помещением с наследодателем на правах общей совместной или общей долевой собственности?
В первом случае (общая совместная собственность) ответить на этот вопрос можно положительно. Да, это однозначно является доказательством вступления во владение наследственным имуществом, потому что сегодня ст. 253 ГК РФ (владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности), дает понятие совместной собственности, и определяет, что это совместное владение, пользование, управление и распоряжение имуществом, потому что объект одновременно принадлежит каждому сособственнику. Поэтому, наследник, обратившийся к нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, не проживающий совместно с наследодателем, либо не проживающий в жилом помещении, доля в праве собственности на которое будет наследоваться после наследодателя, но являющийся сособственником наследодателя в праве общей совместной собственности на такой объект недвижимости, может рассматриваться нотариусом как фактически вступивший в управление наследственным имуществом.
Вопрос с владением жилым помещением на праве общей долевой собственности более сложный. Во многом положительный ответ на данный вопрос будет зависеть от вида жилого помещения, которым наследник и наследодатель владели на праве общей долевой собственности. Если, например, наследник и наследодатель владели на праве общей долевой собственности квартирой, то можно считать это фактическим вступлением во владение и управление наследственным имуществом, так как квартира с ее местами общего пользования по сути является неделимым объектом (с точки зрения реального раздела объекта недвижимости) и сособственники владеют и пользуются совместно практически всей квартирой (может быть только за исключением конкретной комнаты, в которой проживает каждый из них).
Если же таковым объектом является жилой дом, то тут, представляется, все будет зависеть от того, пользовались ли наследник и наследодатель в этом доме одними и теми же помещениями или этот дом состоит из двух изолированных частей дома (что можно усмотреть из технического паспорта), с отдельными входами, разделенным земельный участком, и возможно с двумя разными домовыми книгами (на каждую часть дома — отдельная). В последнем случае, полагаю, признать наследника фактически вступившим в управление наследственным имуществом только потому, что данный жилой дом принадлежит ему и наследодателю по документам на праве общей долевой собственности нельзя, так как этот факт не доказывает, бесспорно, совершение наследником действий по владению и управлению имуществом наследодателя (возможно за частью дома наследодателя никто не следит, она заброшена, налоги не платятся, земельный участок не обрабатывается и т.д., либо все эти действия совершаются другим наследником).
В последнем случае наследник должен доказать, что он совершал действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства, в судебном порядке.
Пункт 1 ст. 1155 ГК РФ регламентирует порядок восстановления пропущенного наследником установленного законом срока на принятие наследства и признания его принявшим наследство. Указанный пункт существенно меняет ранее сложившуюся судебную практику по данному вопросу, однако решения судов, которые выносятся, до сих часто этого не учитывают. Указанный пункт ст. 1155 ГК РФ предусматривает, во-первых, что пропущенный срок может быть восстановлен судом только при незнании наследником об открытии наследства или наличии уважительных причин для его пропуска; во-вторых, устанавливает пресекательный шестимесячный срок на подачу такого иска в суд наследником, пропустившим срок на принятие наследства, после того, как причины пропуска срока для принятия наследства отпали.
Вынося решение суда о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, суд согласно указанной норме права должен обязательно признать наследника принявшим наследство, что практически не делается сегодня судами (не указывается в решении суда), которые ограничиваются лишь указанием, что пропущенный срок восстанавливается. При такой формулировке решение суда становится невыполнимым, так как не ясно, как его толковать. Какие действия должен предпринять нотариус, когда наследник представит ему решение суда с такой формулировкой? Какое заявление принять — о принятии наследства или о выдаче Свидетельства о праве на наследство?
Означает ли это, что такому наследнику вновь предоставляется срок на принятие наследства в шесть месяцев, но уже с момента вступления решения суда в законную силу, или этот срок ему продляется на какое-то время, но на какое, если это не указано в решении суда? Неправильные действия судей при вынесении таких решений порождают неправильные действия и нотариусов.
В то время, как в указанной норме права четко предусмотрено, какую формулировку должен судья предусмотреть в решении. При наличии решения суда о восстановлении пропущенного срока и признании наследника принявшим наследство нотариус принимает от такого наследника лишь заявление о выдаче ему Свидетельства о праве на наследство на причитающуюся ему долю наследственного имущества, после чего выдает всем наследникам Свидетельство (свидетельства) о праве на наследство.
Если Свидетельство о праве на наследство уже выдано нотариусом другим наследникам до обращения наследника, пропустившего срок на принятие наследства, с иском в суд, суд обязан определить доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определить меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. При этом суд должен признать ранее выданное Свидетельство о праве на наследство недействительным. В связи с чем, не соответствующими закону являются и решения судов о признании ранее выданных нотариусами свидетельств частично недействительными.
Принять наследство: инструкция — новости Право.ру
Главные вопросы
Пресс-служба Федеральной нотариальной палаты и нотариус города Москвы Татьяна Ништ по просьбе «Право.ru» рассказали про самые частые ошибки, которые встречаются при вступлении в наследство, несмотря на известные нормы (например, полугодовой срок для вступления в наследство). Также Ништ рассказала про первые месяцы работы законов блока так называемой наследственной реформы.
Какая самая распространённая ошибка при вступлении в наследство?Самая распространённая ошибка – несвоевременное обращение к нотариусу. Все слышали про шестимесячный срок для вступления в наследство, но не все знают, для чего он нужен.
Шесть месяцев даётся всем наследникам, чтобы заявить о себе. Потом нотариус выдаёт свидетельство о праве на наследство наследникам, которые вовремя приняли наследство. Иногда этот срок может быть увеличен.
Обзор практики ВСЕсли наследник срок пропустил или вовсе не обратился к нотариусу, то ему нужно будет доказать, что он фактически принял наследство. То есть управлял наследством, защищал его от расхищения и содержал имущество за свой счёт (например, платил за квартиру). Иначе нужно будет через суд восстанавливать сроки для принятия наследства, чтобы доказать, что причина пропуска была уважительной.
Если наследник не подавал заявление и у нотариуса нет сведений о том, что наследство принято кем-то из наследников фактически, то имущество умершего можно посчитать выморочным. Так называют имущество, на которое не нашлось претендентов. Оно переходит в собственность государства (по правилам ст. 1151 ГК).
Куда направлять заявление?
Частая ошибка – это направление заявления в нотариальную палату. Заявление нужно отправлять именно по последнему месту жительства умершего (п. 1 ст. 1152 Гражданского кодекса). Если же этот документ подали в нотариальную палату, то он не будет учитываться.
Часто заявления направляют по почте, но при этом подлинность подписи не заверил нотариус. Такое заявление тоже не может рассматриваться. При этом в течение полугода наследник может устранить все недостатки и принять наследство.
То есть после смерти наследодателя в течение шести месяцев (а не позднее) нужно обратиться к нотариусу (не в нотариальную палату) и подать заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Поданное заявление – самое бесспорное подтверждение принятия наследства.
Про обновленияПрактика по удостоверению совместных завещаний и наследственных договоров ещё не сформировалась. На что можно обратить внимание уже сейчас, так это значительная степень свободы в части изменения уже сформированной воли супругов в совместном завещании или сторон наследственного договора.
Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов (по п. 4 ст. 1118 ГК). А согласно п. 10 ст. 1140.1 ГК, наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от наследственного договора, если уведомит всех причастных о таком решении. Но при этом он обязан возместить другим сторонам наследственного договора убытки, которые появились из-за исполнения наследственного договора.
После заключения наследственного договора наследодатель может совершать любые сделки с имуществом, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. И в этом случае закон ничего не говорит о возмещении убытков другим сторонам наследственного договора.
В чём же разница между наследственным договором и договором ренты?
Принципиальное отличие наследственного договора от договора пожизненной ренты или договора пожизненного содержания с иждивением – это момент перехода права собственности на имущество, переданное по этим договорам. Плательщик ренты становится собственником имущества уже при жизни получателя ренты. При передаче имущества по наследственному договору потенциальный наследник станет собственником имущества только после смерти наследодателя.
То есть при заключении наследственного договора наследодатель свободен в распоряжении своим имуществом; при передаче имущества по договору ренты получатель ренты, не являясь собственником, уже не может отчуждать переданное по договору имущество, а собственник (плательщик ренты) вправе распоряжаться имуществом, но с существенными ограничениями. Например, недвижимое имущество, переданное плательщику ренты, может отчуждаться им только с согласия получателя ренты.
Если получатель пожизненной ренты или пожизненного содержания умирает, то обременение имущества, переданного под выплату ренты, прекращается. А если умер плательщик ренты, то имущество, переданное под выплату ренты, входит в его наследственную массу и наследуется его наследниками.
Общий порядок
Необходимо получить свидетельство о смерти – его отдадут в ЗАГС в обмен на паспорт умершего и медицинское свидетельство о смерти. Если другие родственники получили его за вас, но вы тоже претендуете на наследство, воспользуйтесь ресурсом «Розыск наследников», там вы можете ввести Ф.И.О. умершего и увидеть, открыто ли наследственное дело. Там же указаны контакты нотариуса, который его ведёт. Такое дело на человека может быть только одно: завести другое не получится, дела будут объединены.
Вы получили свидетельство о смерти, с ним вы идёте к нотариусу. Если вам известен перечень имущества умершего, то самым быстрым способом получения наследства будет принести все сопутствующие документы нотариусу. Тут речь идёт о документах на недвижимость, машину и т. д. С момента, как вы обратились к специалисту, нотариус открывает наследственное дело. В его рамках он распределяет по законным основаниям имущество между наследниками и проверяет права каждого из них. Наследникам также необходимо оплатить госпошлину: для наследников первой очереди и второй она будет меньше, чем для прочих наследников. Она исчисляется исходя из стоимости имущества. Например, для земельного участка она может считаться из его кадастровой стоимости.
Если об имуществе покойного вам неизвестно, то нотариус может помочь его найти, но это не является его обязанностью. При этом у него есть полномочия отправить запросы в банки, госорганы или юрлицам. Вы можете предположить, что принадлежало покойному, а нотариус может это проверить.
Самым главным документом в наследовании является свидетельство о праве на наследство. С ним можно оформить собственность на недвижимость (в Росреестре) или зарегистрировать на себя автомобиль (в ГИБДД).
Само по себе завещание меняет только естественный порядок наследования. Узнать, составлено ли завещание, можно также у нотариуса. Все завещания внесены в единый реестр.
Внуки наследодателя, наследующие по праву представления, относятся к наследникам первой очереди
Л.Ю. обратился в суд с исковыми требованиями к Л.В., И., банку, ФГКУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» о включении жилого помещения и денежных средств в наследственную массу, признании права собственности на наследственное имущество, признании завещания и договора дарения квартиры недействительными, признании договора купли-продажи квартиры недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения, взыскании судебных расходов.
Как установлено судом и следует из материалов дела, истец Л.Ю. является сыном Л. и внуком Л.Н.
Л.Н. − мать Л. и Л.В.
На основании договора о передаче квартиры в собственность от 16 февраля 1993 г. Л.Н. являлась собственником квартиры.
Л. умер 22 мая 2009 г.
27 мая 2009 г. нотариусом удостоверено завещание, которым Л.Н. завещала Л.В. все имущество, которое окажется принадлежащим ей ко дню ее смерти, в том числе денежные вклады в банке и спорную квартиру.
По договору от 12 января 2010 г. Л.Н. подарила ответчику Л.В. спорную квартиру.
Выпиской из ЕГРП от 11 апреля 2016 г. подтверждается, что собственником спорной квартиры является Л.В., дата регистрации права − 11 марта 2010 г.
22 октября 2015 г. Л.Н. умерла.
В наследственную массу после смерти Л.Н. входят денежные средства на вкладах, открытых в банке.
8 декабря 2015 г. Л.В. обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства по завещанию после смерти Л.Н.
14 апреля 2016 г. Л.Ю. обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства по закону после смерти Л.Н.
31 марта 2016 г. между Л.В. и И. был заключен договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств и средств целевого жилищного займа. По условиям договора И. приобрела право собственности на спорную квартиру; оплата по договору была произведена за счет собственных средств покупателя, денежных средств, предоставленных банком по кредитному договору, а также средств целевого жилищного займа согласно договору, заключенному между И. и уполномоченным федеральным органом − ФГКУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».
Согласно заключениям назначенных по делу посмертной судебно-психиатрической экспертизы от 31 июля 2017 г. и повторной комиссионной посмертной судебно-психиатрической экспертизы от 23 ноября 2017 г. Л.Н. в периоды оформления завещания от 27 мая 2009 г. и договора дарения от 12 января 2010 г. не могла понимать значения своих действий и руководить ими.
Исходя из проведенных по делу судебных экспертиз, показаний свидетелей, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Л.Н. в момент подписания оспариваемых завещания и договора дарения находилась в психическом состоянии, лишавшим ее способности понимать значение своих действий и руководить ими.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец на момент смерти Л.Н. не входил в круг ее наследников; Л.Ю. является наследником более поздней очереди, чем Л.В., в связи с чем права и интересы истца оспариваемыми завещанием и договором дарения не нарушаются.
Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о пропуске истцом срока исковой давности по заявленным требованиям и указал, что названный срок подлежит исчислению с момента, когда истец узнал об оспариваемых завещании и договоре дарения, то есть с июня 2009 г. и с января 2010 г. соответственно.
Помимо изложенного суд первой инстанции отметил, что спорная квартира не может быть истребована у И. как у добросовестного приобретателя, поскольку стороны договора купли-продажи не могли знать о том, что наследодатель при подписании договора дарения квартиры не понимала значение своих действий, спорное имущество выбыло из владения Л.В. по его воле, без принуждения.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы судов первой и апелляционной инстанций ошибочными по следующим основаниям.
Статьей 1111 ГК РФ, в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений, установлено, что наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных данным кодексом.
В силу ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина.
Положениями ст. 1118 ГК РФ предусмотрено, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
При нарушении положений указанного кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием (пп. 1, 2 ст. 1131 ГК РФ).
В силу положений пп. 1, 2 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142−1145 и 1148 названного кодекса. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146).
Согласно пп. 1, 2 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
В соответствии с п. 1 ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (п. 2 ст. 1114), переходит по праву представления к его потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 названного кодекса, и делится между ними поровну.
Исходя из приведенных правовых норм наследниками первой очереди по закону после смерти наследодателя Л. Н. являются ее сын Л.В. и внук Л.Ю. по праву представления.
Таким образом, Л.Ю. имеет правовой интерес в оспаривании завещания и договора дарения, поскольку их признание недействительными повлечет за собой возникновение у него права на долю в наследстве по закону.
При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что на момент смерти Л.Н. истец Л.Ю. не входил в круг ее наследников, а является наследником более поздней очереди, чем Л.В., в связи с чем права и интересы истца оспариваемыми завещанием и договором дарения не нарушаются, является ошибочным и противоречащим нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения.
В соответствии с положениями п. 1 ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.
Из дела видно, что суд первой инстанции согласился с приведенными в экспертных заключениях выводами о том, что при подписании оспариваемого завещания и при заключении оспариваемого договора дарения Л.Н. не могла понимать значения своих действий и руководить ими, то есть оспариваемые сделки были совершены с пороком воли первоначального собственника Л.Н.
В п. 2 ст. 181 ГК РФ установлено, что срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (п. 1 ст. 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
В соответствии с положениями ст. 200 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 1 сентября 2013 г. ) течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются названным кодексом и иными законами.
Абзацем вторым п. 2 ст. 1131 ГК РФ установлено, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
Таким образом, право на оспаривание завещания, составленного в пользу Л.В., возникло у Л.Ю., являющегося наследником Л.Н., только после ее смерти, а не в момент, по мнению суда, когда истец узнал о наличии такого завещания, то есть с июня 2009 г.
Также не может быть признан обоснованным вывод суда о пропуске истцом срока исковой давности по требованию о признании недействительным договора дарения, поскольку о совершении данной сделки с пороком воли наследодателя Л.Ю. стало известно после смерти Л.Н.
Согласно разъяснениям, приведенным в п. 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», наследники вправе обратиться в суд после смерти наследодателя с иском о признании недействительной совершенной им сделки, в том числе по основаниям, предусмотренным ст. 177, 178 и 179 ГК РФ, если наследодатель эту сделку при жизни не оспаривал, что не влечет изменения сроков исковой давности, а также порядка их исчисления.
Вопрос о начале течения срока исковой давности по требованиям об оспоримости сделки разрешается судом исходя из конкретных обстоятельств дела (например, обстоятельств, касающихся прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых наследодателем была совершена сделка) и с учетом того, когда наследодатель узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
Судебными инстанциями не исследовался вопрос о том, могла ли Л.Н. с учетом своего психического состояния после совершения ею указанного договора дарения осознавать наличие возможности оспорить его в судебном порядке.
Разрешая спор, суд указал также на то, что спорная квартира не может быть истребована у И. как у добросовестного приобретателя, поскольку имущество выбыло из владения собственника Л.В. по его воле, без принуждения.
В соответствии с положениями п. 1 ст. 302 ГК РФ, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Как разъяснено в п. 39 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22, по смыслу п. 1 ст. 302 ГГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения независимо от возражения ответчика о том, что он является добросовестным приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения или владения лица, которому оно было передано собственником, помимо их воли.
Эти разъяснения судами первой и апелляционной инстанций учтены не были.
Определение № 64-КГ19-3
ПУНКТ 6 ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 1 (2020)
Арбитражный юрист Екатеринбург
Юридические услуги Екатеринбург
по очереди и в срок. Кто в первую очередь может претендовать на наследство? Какие сроки его получения?
На эти и другие вопросы, касающиеся порядка оформления наследственных прав, во время прямой линии в редакции газеты «Гродзенская праўда» ответили нотариусы Гродненского нотариального округа Елена Шалова и Ирина Конч.
ОСПОРИТЬ МОЖНО
Алла Васильевна, ул. Фомичева, 17:
На моего зятя составлено завещание на половину однокомнатной квартиры матери, но прошло уже больше трех лет, а он так в наследство не вступил и не оформил наследственные права. Вторая половина квартиры перешла мужу умершей матери, который потом тоже умер. Сейчас в квартире живет его дочь. Может ли мой зять восстановить свои права и продать долю в квартире?
– Ваш зять может обратиться с исковым заявлением в суд для установления факта принятия наследства. После установления факта принятия наследства ему необходимо будет обратиться в нотариальную контору по последнему месту жительства наследодателя, оформить свои наследственные права, а затем зарегистрировать переход права собственности на долю квартиры в органе государственной регистрации недвижимого имущества. Если после оформления своих прав он захочет продать свою долю в квартире, в первую очередь он должен предложить второму совладельцу выкупить эту долю, так как у него есть право преимущественной покупки. Если совладелец откажется выкупить долю квартиры, ваш зять сможет предложить ее другому человеку или юридическому лицу.
Ольга, г. Гродно:
Моя мать умерла в апреле прошлого года. Она жила по улице Суворова одна. В ее документах мы нашли завещание на мое имя и имя сестры и решили, что больше ничего не нужно оформлять. Но когда захотели продать квартиру, в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру сказали, что квартира числится за мамой, и нам необходимо оформить наследство. Так ли это?
– Вам с сестрой необходимо оформить свои наследственные права. Для этого подать заявление в нотариальную контору по последнему месту жительства вашей матери о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Сделать это надо в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть со дня смерти гражданина. Признается, что наследники приняли наследство, когда они фактически вступили во владение или управление наследственным имуществом. При этом они приняли меры к сохранению имущества, к защите его от притязаний третьих лиц, оплатили за свой счет расходы на содержание имущества, долги наследодателя или получили от третьих лиц причитающиеся суммы денег. Вы с сестрой пропустили шестимесячный срок для принятия наследства. Однако, если у вас есть документы, подтверждающие фактическое принятие наследства, такие, как, например, справка о проживании наследника на день открытия наследства либо в течение установленного законодательством срока для принятия наследства по одному адресу с наследодателем либо в наследуемом жилом помещении, справка о том, что в установленный законодательством для принятия наследства срок наследник пользовался наследственным имуществом, принял меры к его сохранению (обрабатывал земельный участок, делал ремонт.), документ, подтверждающий расходы на содержание имущества и другие, вы можете обратиться в нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если таких документов нет, – в суд. Если суд признает вас наследниками, принявшими наследство, тогда приходите с решением суда в нотариальную контору для получения свидетельства о праве на наследство.
Александра, г. Гродно:
В феврале этого года умерла моя мама, завещания не было. Мои брат и сестра вступили в наследство на квартиру. Я находилась за границей и не могла приехать оформлять наследство, в наследуемой квартире зарегистрирована не была. Могу ли я сейчас вступить в наследство?
– Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. Вы этот срок пропустили. В этом случае наследники, принявшие наследство, могут подать нотариусу заявление о согласии на принятие наследства наследником по истечении установленного срока. Если заявление подается нотариусу не лично наследниками, подлинность подписи на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Если ваши брат и сестра не подадут такие заявления, вам необходимо обратиться в суд для установления факта принятия наследства.
НАСЛЕДНИКИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
Артем:
Я живу вместе с бабушкой. Отца нет, а моя мама, единственная дочь бабушки, давно уехала и место ее нахождения неизвестно. Бабушка говорит, что когда она умрет, я унаследую квартиру и никаких завещаний составлять не надо.
– В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Республики Беларусь наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. Внуки наследодателя и их прямые потомки наследуют только по праву представления, то есть, если дед или бабка пережили родителей внуков. Поэтому, если бабушка не завещает вам свое имущество, то по закону к наследованию будут призываться наследники согласно очередности. Ваша мать является наследником первой очереди.
Иван Матвеевич:
Мне 75 лет. Моя жена умерла в июле этого года. Она составила завещание на свою единственную дочь. Квартиру мы покупали, когда были с ней в браке. Я сейчас на пенсии. Имею ли я право на наследство?
– Так как наследуемая квартира была приобретена в период брака, то до получения свидетельства о праве на наследство вам необходимо получить свидетельство о праве собственности на ½ долю квартиры, приобретенной вами с супругой в браке и зарегистрированной на ее имя. Соответственно в состав наследства поступит ½ доля квартиры. В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь, как нетрудоспособный супруг наследодателя независимо от содержания завещания вы имеете право на обязательную долю в наследстве: на половину доли, которая причиталась бы вам по закону. Поскольку наследников по закону два – вы и ваша дочь, то вам будет причитаться ¼ доля в наследстве.
Иван Петрович:
Я вступил в наследство на машину и гараж после смерти моего отца. Наследников больше не было. Квартира оформлена на бывшую жену отца, он покупал ее вместе с ней в браке. Смогу ли я как наследник отца получить долю в этой квартире без обращения в суд?
– В соответствии со статьей 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из них оно приобретено либо кем внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. По письменному заявлению вы как наследник можете получить в нотариальной конторе по месту открытия наследства свидетельство о праве собственности, но только с письменного согласия пережившего супруга. Если же жена вашего отца откажется давать согласие на выдачу свидетельства о праве собственности на имя умершего супруга, вам необходимо обращаться в суд за выделением доли умершего отца.
Мария:
В апреле этого года у меня умер брат, у него остался жилой дом. Завещание он не составлял. На момент смерти проживал один, но у него осталась дочь, которая живет в другом городе и на оформление наследства после смерти отца не претендует. Могу ли я как сестра претендовать на наследство своего брата и в какой срок мне нужно обращаться за оформлением прав?
– Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. Внуки наследодателя и их прямые потомки наследуют по праву представления. Вы являетесь наследником второй очереди. При этом по закону наследники каждой последующей очереди получают право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от наследства, непринятия ими наследства либо отказа от него. Следовательно, право на наследование у вас будет, если дочь брата откажется от наследства или не примет его. Общий срок для принятия наследства – шесть месяцев со дня его открытия (со дня смерти гражданина). Однако если право наследования у вас возникает в случае отказа дочери от наследства, вы можете принять его в течение оставшейся части шестимесячного срока, а если эта часть менее трех месяцев, то в течение трех месяцев. Если же дочь не откажется от принятия наследства, а попросту не примет его в течение шести месяцев, для принятия наследства у вас будет еще три месяца со дня окончания шестимесячного срока.
КОМУ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ?
Виктория, пр. Клецкова, 24:
Муж не вступил в права наследства части квартиры после смерти своей матери. Другая часть однокомнатной квартиры принадлежит детям его отчима. Недавно нам пришел счет из ЖЭСа за коммунальные услуги на его долю квартиры за полгода. Должны ли мы платить по этому счету?
– По всем вопросам, касающимся оплаты коммунальных услуг, необходимо обращаться в расчетно-справочный центр, который выставил вам счет. Для оформления наследственных прав после смерти матери вашему супругу необходимо обратиться в нотариальную контору по последнему месту жительства умершей.
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ
Сергей, ул. О. Соломовой:
Мои родители жили в Могилевской области. Отец умер в 2015 году, после чего я забрал мать и прописал ее в своей квартире. Мама умерла в августе этого года. Как мне оформить наследство на дом, в какую нотариальную контору необходимо обратиться?
– Так как ваша мама жила вместе с отцом и после его смерти фактически приняла наследство, то ваше наследство будет открываться по последнему месту ее жительства, а именно в нотариальной конторе №2 Октябрьского района Гродно на улице Советских пограничников, 95. По вашей просьбе нотариус может запросить все необходимые для оформления наследства сведения и документы.
Ирина АНИКЕВИЧ, «Гродзенская праўда», 6 октября 2017 г.
Урок 33. наследование — Обществознание — 10 класс
Обществознание, 10 класс
Урок 33. Наследование
Перечень вопросов рассмотренных на уроке
- Наследование.
- Пути получения наследства.
- Наследники первой очереди. Наследование по закону. Наследование по завещанию.
Тезаурус:
Наследование – переход прав и обязанностей умершего лица к его наследникам в соответствии с нормами права.
Наследник — лицо, вступающее в имущественные или другие права по смерти другого лица.
Завещание – акт распоряжения имуществом либо иными принадлежащими гражданину материальными нематериальными благами на случай смерти.
Наследники первой очереди — это дети, супруг и родители наследодателя.
Ключевые слова
Наследование. Наследник. Наследники первой очереди. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Завещание.
Основная и дополнительная литература по теме урока:
- Боголюбов Л.Н., Ю. И. Аверьянов. Обществознание. 10 класс. Учебник для общественных организаций М.: Просвещение, 2014. С. 247-248.
Открытые электронные ресурсы:
Теоретический материал для самостоятельного изучения
Не все права и обязанности человека теряются с его кончиной. Некоторые из них передаются по наследству. Его считают одним из путей получения прав. Наследованием называют перевод прав и обязанностей умершего человека к его наследникам в соответствии с нормами права. Чаще всего в наследство могут быть переданы вещи и имущественные права. Наследодатель выступает в качестве одного лица, а число наследников может быть больше. Наследниками могут являться и граждане, и организации, и даже государство. Наследники вправе принять или отказаться от наследства в течение 6 месяцев со дня кончины наследодателя.
В гражданском праве существует два вида наследования: по закону и по завещанию. Действие наследования по закону происходит тогда, когда в завещании не было отмечено никаких изменений.
Существует несколько очередей наследников по закону в соответствии Конституцией РФ. Наследниками первой очереди являются дети, супруги и родители. При рождении ребенка после смерти наследодателя, он не утрачивает право быть наследником первой очереди. При случае отсутствия у наследодателя наследников первой очереди, то к наследованию вызываются наследники второй очереди (родные братья и сёстры наследодателя, его дедушки и бабушки). Если на наследство имеют право несколько наследников, из какой либо очереди, они обязаны разделить его в равных долях, если нет никаких других условий. В случае возникновения непониманий и споров, на помощь идут судебные органы. Завещание представляет собой акт, обладающий правом распоряжения имущества, или же других относящихся к собственности умершего лица материальных или нематериальных благ. Главным требованием законности завещания является подпись наследодателя и достоверность от нотариуса. Если наследник, не принял перешедшее ему наследство, то право на это наследство могут получить следующие лица:
а) наследники каждой из последующих очередей — при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;
б) наследники по закону — при непринятии наследства наследниками по завещанию;
в) подназначенный наследник по завещанию — при непринятии наследства наследником по завещанию.
Наследственная трансмиссия – переход права на наследство. В случае смерти законного наследника, призванного к наследованию по закону или по завещанию, но не успевшего его принять в установленный срок, право на принятие причитающейся доли, переходит к его наследникам.
Примеры и разбор решения заданий:
- Какие из перечисленных позиций не относятся к группе наследников второй очереди?
Варианты ответов:
1) брат;
2) дедушка;
3) муж;
4) бабушка.
Правильный вариант: 3) муж.
- Кто из перечисленных лиц имеет право на обязательную долю в наследстве?
Варианты ответов:
1) несовершеннолетние дети;
2) нетрудоспособные соседи;
3) нетрудоспособные родители;
4) недееспособные родственники.
Правильные варианты:
1) несовершеннолетние дети;
3) нетрудоспособные родители.
Основы закона о наследниках при отсутствии наследства
Термин «наследник» часто используется в фильмах и книгах с интригующим подтекстом, но каково именно определение? «Это любой, кто имеет право унаследовать имущество того, кто не оставил действующее завещание или завещание. другая форма имущественного плана.
Правила и законы, определяющие законных наследников
Определение того, кто имеет право на наследование, сводится к законам каждого штата о «завещании». Иногда именно государство, в котором проживал умерший, определяет его наследников. Иногда это состояние, в котором его физическая собственность находилась на момент его смерти, и, что действительно усложняет ситуацию, иногда и то, и другое.
Когда умерший оставляет завещание, его наследники могут быть бенефициарами в соответствии с его условиями, а могут и не быть. Точно так же все бенефициары не обязательно являются наследниками. Вот пример того, как обычно распределяется имущество, оставшееся без завещания.
Наследники, имеющие право на наследство
- Порядок, в котором наследники наследуют имущество умершего, когда у него нет имущественного плана, называется «наследованием по завещанию».»Это список родственников, имеющих право наследования первым. Кто-то, находящийся ниже по списку, обычно ничего не наследует, если те, кто его опередили, все еще живы.
- Оставшийся в живых супруг почти всегда получает как минимум половину наследства умершего. Она может получить все имущество, если у умершего не осталось живых детей или внуков.
- Супруги и дети обычно делят все государство, если все живы. Если ребенок умер раньше умершего, его дети — внуки умершего — обычно наследуют долю своих родителей.В противном случае они могут не иметь права на личное наследство, если их родители еще живы.
- Обычно в очереди идут родители, братья и сестры, за ними идут тети, дяди, племянницы, племянники и двоюродные братья и сестры. В некоторых штатах родители умершего могут разделить его имущество с оставшейся в живых супругой, если у него нет живых потомков — детей, внуков или правнуков.
- Не состоящие в браке партнеры, друзья и благотворительные организации не являются наследниками, независимо от того, насколько эмоционально они были близки или насколько умерший поддерживал их при жизни.
Несколько других правил
- Усыновленные дети являются наследниками, как если бы они родились у умершего, а также дети, которые могут появиться на свет после его смерти. Приемные дети, как правило, не считаются наследниками или не имеют права наследовать от своего отчима по закону, если он не оставил завещание, указав их в качестве бенефициаров.
- Наследнику, виновному в смерти умершего, часто запрещают наследовать от него.
Имущество, не подлежащее правопреемству
Наследники могут наследовать только наследство от наследника — и да, завещание по-прежнему требуется без завещания.Процесс просто следует законам штата, а не последним пожеланиям умершего.
Наследственное имущество не включает имущество, которое переходит непосредственно к названному бенефициару каким-либо другим способом, например, на основании документа или полиса страхования жизни. Если умерший умирает, владея только недвижимостью, принадлежащей другому лицу с правом наследования, и полисом страхования жизни, в котором его сын указан в качестве бенефициара, другие его наследники ничего не получат, потому что у него не будет наследства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Наследование и наследование по закону могут быть сложной областью права, и законы могут часто меняться.Приведенные выше рекомендации могут не выполняться во всех штатах и могут не отражать недавние изменения. Проконсультируйтесь с юристом для получения самой последней информации. Информация, содержащаяся в этой статье, не является юридической консультацией и не заменяет юридическую консультацию.
Кому первым выплачивается имущество умершего?
Когда кто-то умирает, его имущество должно быть защищено и распределено в соответствии с его завещанием или законами штата о завещании. Однако еще одна важная функция наследства — выплата долгов умершего.Если имущество имеет достаточно активов, чтобы выплатить все долги, администратор может выплатить причитающуюся сумму в любом порядке. Если у имущества нет достаточных средств для выплаты всех долгов, законы штата определяют порядок приоритета долгов.
Прочтите, чтобы узнать об этом приоритетном порядке, чтобы определить, какие долги должны быть выплачены в первую очередь.
Приоритет для выплаты долга от имущества
В каждом штате есть законы о завещании, которые определяют порядок ведения последних дел человека. Законы о завещании охватывают все: от открытия наследственного имущества до назначения лица для управления имуществом, определения наследников, распределения собственности и выплаты долгов.В большинстве случаев у поместья достаточно денег и активов для выплаты всех долгов, поэтому расстановка приоритетов для долгов не является проблемой. Однако, когда в имении не хватает денег для выплаты причитающейся суммы, администратор должен тщательно соблюдать законы штата, чтобы определить, кому платить первым.
Хотя законы немного различаются, во многих штатах используется следующий порядок приоритета для долгов по недвижимости.
- Административные расходы. Расходы на управление имуществом имеют первостепенное значение. Общие расходы включают судебные сборы, комиссию администратора, регистрацию, расходы на уведомление и гонорары адвокатов.
- Семейные льготы. Во многих штатах предусмотрены выплаты, чтобы помочь членам семьи оплачивать расходы на проживание, пока наследство находится на испытательном сроке. Освобождение от налогов для семьи обычно имеет высокий приоритет, чтобы семьи не испытывали финансового стресса в дополнение к траурной потере своих близких.
- Расходы на похороны. Закон штата может ограничить допустимые расходы на похороны и погребение. В большинстве случаев вы можете оплатить расходы, связанные с кремацией, погребением, маркерами, урнами, а также расходы, связанные с похоронными услугами.
- Государственные долги. Долги, такие как налоги на имущество, налоги на прибыль и налоги на наследство, имеют приоритет над другими обязательствами.
- Окончательные медицинские счета. Медицинские расходы в связи с окончательной болезнью или травмой умершего имеют приоритет над прочими необеспеченными долгами.
- Все прочие претензии. Большинство штатов не отдают приоритет другим общим необеспеченным долгам. В некоторых случаях долги могут быть выплачены в зависимости от даты подачи претензии или долги могут быть пропорционально распределены.
Некоторые штаты меняют приоритет семейных льгот и расходов на похороны. Окончательные медицинские счета и налоги на наследство также могут иметь различный приоритет в зависимости от законодательства штата.
Помощь управляющим имуществомЕсли вы работаете в качестве управляющего недвижимостью и не уверены, какие долги должны быть выплачены в первую очередь, вы можете изучить законы штата, поговорить с судом по наследственным делам или поработать с поверенным. Прежде чем платить долги, убедитесь, что вы проверили обоснованность требования.У вас могут быть счета по некоторым долгам, однако кредиторы должны подавать иски в недвижимость. Если вы не уверены, задолжал ли умерший долг, вы можете попросить кредитора предоставить достаточное доказательство требования. Вы также можете проверить, что у умершего не было страховки для выплаты долга, такой как страховка, которая выплачивает ипотеку или автокредит при смерти. Кроме того, некоторые долги, такие как ссуды на недвижимость и транспортные средства, обычно переходят в ответственность наследника после того, как он унаследует собственность.Самый важный шаг — убедиться, что вы понимаете законы штата, касающиеся приоритета долгов. Для больших или сложных хозяйств может потребоваться помощь опытного специалиста.
Эта часть сайта предназначена только для информационных целей. Содержание не является юридической консультацией. Утверждения и мнения являются выражением автора, а не LegalZoom, и не были оценены LegalZoom на предмет точности, полноты или изменений в законодательстве.
ПРИОРИТЕТ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ — Probate Pro
Невозможно переоценить важность наличия наивысшего приоритета в качестве личного представителя при назначении. Лицо, выступающее в качестве личного представителя, может диктовать способ, скорость и порядок управления имуществом. Личный представитель может нанять поверенного, и гонорары, связанные с наймом поверенного, могут оплачиваться из имущества, а не из личных средств человека.
Одна из наиболее частых причин возникновения споров по поводу назначения личного представителя — это когда два члена семьи хотели бы нанять разных адвокатов по телесным повреждениям для рассмотрения исков о неправомерной смерти.В этих обстоятельствах важно понимать, кто имеет приоритет как личный представитель.
Кодекс завещания штата Мичиган (называемый EPIC), §700.3203 касается назначения и приоритета в качестве личного представителя:
(1) Для формального или неформального разбирательства лица, которые не были дисквалифицированы, имеют приоритет при назначении в качестве личного представителя в следующем порядке:
(a) Лицо с приоритетом, определенным завещанием с завещанием, включая лицо, назначенное полномочиями, переданными в завещании.
(b) Переживший супруг умершего, если супруг (а) является наследником умершего.
(c) Иные наследники умершего.
(d) Переживший супруг умершего.
(e) Другие наследники умершего.
Порядок очередности установлен в уставе. Наивысшим приоритетом является лицо, указанное в завещании. Затем — оставшийся в живых супруг, если он завещан. Далее в завещании перечислены другие завещатели. Далее идет выживший супруг.И, наконец, остальные наследники поместья.
При интерпретации §700.3203 (e) необходимо определить, кто является «наследником умершего». В §700.1104 MCL «наследник» определяется как лицо, имеющее право в соответствии с законами о наследовании по закону на имущество умершего. Это означает, что любой человек получит наследство, если нет завещания.
Итак … Что произойдет, если умерший умрет без завещания, без супруга и пятерых детей? Какой ребенок является личным представителем в первую очередь?
EPIC, раздел §700. 3203 (2) (b) идет дальше, указывая в соответствующей части:
(b) Если наследодатель или наследник, который, как представляется, имеет существенный интерес в объектах недвижимости, к назначению лица, приоритет которого не определен завещанием , суд может назначить лицо, приемлемое для наследников и наследников, чья доля в наследстве, по всей видимости, превышает ½ вероятной распределенной стоимости…
Короче говоря, в соответствии с §700.3203 (2) (b), если приоритет определяется по имени в завещании умершего, кандидат от большинства наследников или наследников должен быть назначен в качестве личного представителя.
Это означает, что если трое наследников хотят, чтобы было назначено одно лицо (что составляет 60% распределяемой стоимости), а двое наследников хотят, чтобы было назначено другое лицо (представляющее 40% распределяемой стоимости), суд по наследственным делам должен выбрать человек, которого разыскивает большинство.
Большинство побеждает в качестве личного представителя.
Кто считается наследником в Законе о наследстве Флориды
Это правда, что жители Флориды могут оставить свои активы и собственность кому угодно в завещании — детям, родственникам, друзьям или даже организациям.Но когда это завещание неоднозначно, может быть оспорено или просто не существует, формальные семейные узы внезапно становятся более важными. Узнайте, кто считается наследником в законе о завещании Флориды и почему это важно.
Флорида Наследство при отсутствии наследства защищает потомков по прямой линии
Почти все поместья должны пройти процедуру завещания во Флориде (хотя при тщательном планировании наследства большая часть активов может быть передана автоматически или в траст, созданный при жизни человека, избегая завещания).Когда человек нашел время, чтобы создать завещание перед своей смертью, это завещание определяет, кто унаследует собственность. Эти распределения не ограничиваются их биологическим семейством. «Завещатель» — человек, составляющий завещание, — может оставить свою собственность кому захочет, при условии соблюдения определенных ограничений, таких как выборная доля и ограничения на создание приусадебной собственности.
Но когда кто-то, кого вы любите, умирает без завещания, вы можете задаваться вопросом, что произойдет с его имуществом.Согласно законам Флориды о завещании наследники без завещания следуют правилам «наследования по закону», передавая имущество умершего своим наследникам (иногда называемым ближайшими родственниками). Согласно законам Флориды, наследование без завещания следует блок-схеме, в которой активы передаются умершему на основе отношений сторон. Первым в очереди идет оставшийся в живых супруг умершего, хотя доля оставшегося в живых супруга зависит от существования и родственных связей любых потомков умершего на момент смерти. Многие из наших клиентов удивлены (и недовольны), узнав, что если у умершего были дети от предыдущего брака, то оставшийся в живых супруг получает только половину имущества, а все дети получают вторую половину.В соответствии с разделом 732.103 Статутов Флориды часть имущества, не переходящая к пережившему супругу (или все имущество, если пережившего супруга нет), передается следующим образом:
(1) Потомкам умершего.
(2) Если нет потомка, то отцу и матери умершего в равной степени или оставшемуся в живых из них.
(3) Если ничего из вышеперечисленного нет, братьям и сестрам умершего и потомкам умерших братьев и сестер.
(4) Если ничего из вышеперечисленного нет, наследство должно быть разделено, половина которого переходит к отцовской линии умершего, а другая половина — к родственникам умершего по материнской линии в следующем порядке:
(a ) Деду и бабушке в равной степени или оставшейся в живых из них.
(b) Если нет дедушки или бабушки, дядям и тетям и потомкам умерших дядей и теток умершего.
(c) Если нет родства по отцовской линии или родства по материнской линии, наследство переходит к другой выжившей родне в указанном выше порядке.
(5) Если нет родственников любой из частей, все имущество переходит к родственникам последнего умершего супруга умершего, как если бы умерший супруг пережил умершего, а затем умер без завещания, имеющего право на наследство.
(6) Если ничего из вышеперечисленного и если кто-либо из потомков прадедов умершего были жертвами Холокоста, как определено в п. 626.9543 (3) (a), включая таких жертв в странах, сотрудничающих с дискриминационной политикой нацистской Германии, а затем и потомкам прадедов. Суд должен позволить любому такому потомку соответствовать разумным, не чрезмерно ограничивающим, стандартам доказывания для подтверждения его или ее происхождения. Этот подраздел применяется только к отчужденному имуществу и теряет силу для судебных разбирательств, возбужденных после 31 декабря 2004 г.
Кто считается наследником?
В семьях часто есть члены семьи, которые не вписываются ни в одну категорию потомков. В смешанные семьи входят дети и братья и сестры, которые не связаны биологически и счастливо живут с родителем в течение многих лет, никогда не устанавливая юридических отношений. Когда это происходит, то, кто считается наследником, часто становится проблемой во время процесса завещания Флориды.
Усыновленные дети
В сложных семейных ситуациях усыновленные дети являются наиболее прямолинейными с юридической точки зрения.
В сложных семейных ситуациях усыновленные дети с юридической точки зрения являются самыми прямолинейными. Когда процесс усыновления завершается через суд по семейным делам во Флориде или в другом месте, приемные родители становятся законными родителями ребенка со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого статуса. Одно из таких прав — право наследования. Усыновленные дети считаются наследниками согласно закону Флориды о завещании.
Приемные дети и подопечные
Когда умерший ухаживал за детьми других людей, это может создать ситуацию, когда семья предполагает, что эти дети унаследуют, хотя на самом деле они не попадают в список. Чаще всего это происходит с приемными детьми, выросшими в доме умершего. В других случаях бабушка или дедушка или близкий друг родителя ребенка могут взять ребенка под опеку в рамках формальной или неформальной опеки.
Когда опекун умирает и их имущество переходит к завещанию, приемные дети и подопечные, о которых они заботились, могут вообще не унаследовать, или их приоритет может быть намного ниже, чем они ожидали (например, когда предполагаемый родитель на самом деле является тетей или дядя). В этих ситуациях правоотношения контролируют распределение имущественных активов.Если опекун намеревается передать активы своему подопечному, ему необходимо будет составить имущественный план с указанием подопечного в качестве бенефициара до своей смерти.
Вопросы об отцовстве в суде по наследственным делам
Ситуация усложняется, когда умерший никогда не был юридически определен — будь то судебное решение об отцовстве или иным образом — как родитель ребенка, рожденного вне брака. Суд по наследственным делам Флориды имеет право принимать решение об установлении отцовства, когда этого не сделал другой суд.Однако судьям по наследству может потребоваться анализ ДНК, который может быть затруднен после смерти родителя. Если вы являетесь биологическим ребенком умершего, вам следует поговорить с опытным поверенным по наследству Флориды, чтобы рассмотреть ваши варианты.
Кто может обжаловать завещание в суде по наследственным делам Флориды?
Даже при наличии завещания на момент смерти умершего, законы Флориды о наследовании по завещанию все равно могут вступить в силу в случае оспаривания завещания. Оспаривание завещания может быть необходимо в следующих случаях:
- Формулировка неоднозначна (например, передача активов «моим детям»), и вам необходимо, чтобы суд по наследственным делам истолковал это завещание
- Завещание было составлено неправильно
- Наследственный план был выполнен, когда покойный был недееспособен или бредил
- Вознаграждение в завещании основано на мошенничестве или ненадлежащем влиянии
Часто лицо, оспаривающее завещание, не указывается в качестве бенефициара в имущественном плане. Они даже могут быть явно исключены. Однако закон о наследстве Флориды позволяет любому «заинтересованному лицу» подать прошение об оспаривании завещания. К заинтересованным лицам относится «любое лицо, на которого можно разумно рассчитывать» управление имуществом. Сюда входят:
- Личный представитель (или исполнитель)
- Бенефициары, включенные в завещание
- Потенциальные наследники, оставшиеся без завещания
- Кредиторы с претензиями на имущественные активы
Суд по наследственным делам Флориды рассмотрит участие любого лица в возможном наследстве прежде чем рассматривать оспаривание завещания, важно, чтобы потенциальный наследник ознакомился с деталями своих отношений с умершим с поверенным по наследству перед подачей прошения.Если вы не сможете наследовать в качестве наследника по закону, как в случае не состоящего в браке партнера или не усыновленного приемного ребенка, вы, как правило, не сможете оспорить завещание.
Если любимый человек умирает без завещания или имущественный план исключает кого-то, чего не следует делать, возможно, стоит подумать о вызове завещания. В Harrison Estate Law, P.A., наша опытная команда по наследству и завещанию может помочь вам изучить выбор вашего любимого человека и ваши юридические отношения с умершим, чтобы решить, есть ли основания для его оспаривания.Мы поможем вам быть уверены, что члены вашей семьи будут обеспечены после смерти близкого человека. Свяжитесь с нами здесь или позвоните по телефону 352-306-3261, чтобы получить помощь сегодня.
3203 — Приоритет среди лиц, ищущих назначения в качестве личного представителя
14-3203 — Приоритет среди лиц, ищущих назначения в качестве личного представителя14-3203. Приоритет среди лиц, ищущих назначения личным представителем
A. Независимо от того, является ли разбирательство формальным или неформальным, лица, которые не дисквалифицированы, имеют приоритет при назначении в следующем порядке:
1. Лицо с приоритетом, определенное завещанием, в том числе лицо, назначенное полномочиями, переданными в завещании.
2. Оставшийся в живых супруг умершего, который является наследником умершего.
3. Иные завещатели умершего.
4. Выжившая супруга умершего.
5. Прочие наследники умершего.
6. Если умерший был ветераном, супругом или ребенком ветерана, то отдел ветеранских услуг.
7. Через сорок пять дней после смерти умершего, любой кредитор, кроме директора похоронного бюро или владельца похоронного учреждения, который контролирует останки умершего.
8. Государственный фидуциар.
B. Возражение против назначения может быть сделано только в рамках официального разбирательства. В случае возражения применяются приоритеты, указанные в подразделе A настоящего раздела, за исключением:
1. Если имущественная масса кажется более чем достаточной для покрытия освобождений и административных расходов, но неадекватной для удовлетворения ожидаемых необеспеченных требований, суд по ходатайству кредиторов может назначить любое квалифицированное лицо.
2. В случае возражения против назначения пережившего супруга, кроме того, приоритет которого определяется завещанием, наследником или правопреемником, имеющим существенный интерес в наследстве, и оставшийся в живых супруг (а) признается судом неприемлемо, суд может назначить лицо, приемлемое для наследников и наследников, чьи интересы в наследстве составляют в общей сложности более половины вероятной распределенной стоимости, или, в случае отсутствия этого соглашения, любое подходящее лицо.
3. В случае возражения против назначения лица, не являющегося пережившим супругом, за исключением того, приоритет которого определяется завещанием, наследником или правопреемником, имеющим существенный интерес в наследстве, суд может назначить лицо которое приемлемо для наследников и завещателей, чьи интересы в наследстве составляют в общей сложности более половины вероятной распределенной стоимости, или, в случае отсутствия этого соглашения, любое подходящее лицо.
C. Лицо, имеющее право на получение писем в соответствии с подпунктом A, параграфы 2–5 данного раздела, и лицо не моложе четырнадцати лет, которое будет иметь право на получение писем, но для возраста человека, могут назначить квалифицированное лицо, которое будет действовать в качестве личного представитель.Любое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, может отказаться от права выдвигать кандидатуру или назначаться на должность путем подачи соответствующего письменного заявления в суд. Если два или более человека разделяют приоритет, те из них, кто не отказывается, должны согласиться с назначением другого лица, которое будет действовать от их имени, или в подаче заявления о назначении.
D. Хранители поместья покровительствуемых лиц или, если нет хранителя, любой опекун, за исключением опекуна ad litem несовершеннолетнего или недееспособного лица, может осуществлять то же право выдвигать, возражать против назначения другого лица или участвовать в определение предпочтения большинства в интересах наследников и наследников, которое будет иметь защищаемое лицо или подопечный, если они имеют право на назначение.
E. Официальные процедуры необходимы для назначения личного представителя в любой из следующих ситуаций:
1. Если есть лицо с более высокой степенью приоритета, которое не отказалось от права этого лица или отказалось от него путем подачи соответствующей письменной заявки в суд.
2. Если приоритет разделяют два или более лиц, как наследники согласно подразделу A, параграф 3 настоящего раздела, или как наследники в соответствии с подразделом A, параграф 5 настоящего раздела, и одно или несколько из них не отказались или не согласились при выдвижении кандидата на должность.
3. Если назначение испрашивается для лица, которое не имеет приоритета в соответствии с данным разделом, в соответствии с этим пунктом суд определяет, что лица, обладающие приоритетом, не возражают против назначения, и что администрация необходима.
F. Лицо, не обладающее квалификацией для работы в качестве личного представителя:
1. Моложе совершеннолетия, как определено в разделе 1-215.
2. Лицо, которого суд признает непригодным для официального разбирательства.
3. Иностранная корпорация.
G. Личный представитель, назначенный судом по месту жительства умершего, имеет приоритет над всеми другими лицами, за исключением случаев, когда воля умершего назначает других лиц личными представителями в этом штате и в государстве постоянного проживания. Личный представитель по месту жительства может назначить другого, который имеет такой же приоритет, что и личный представитель по месту жительства.
H. Этот раздел регулирует приоритет при назначении преемника личного представителя, но не применяется к выбору специального администратора.
Законодательное собрание штата Мичиган — Раздел 700.3203
КОДЕКС КОДЕКСА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ЛИЦА (ВЫДЕРЖКА)Закон 386 от 1998 года
700.3203 Приоритет среди лиц, ищущих назначения в качестве генерального личного представителя.
п. 3203.
(1) Для формального или неформального разбирательства в соответствии с подразделом (2) лица, которые не были дисквалифицированы, имеют приоритет при назначении в качестве общего личного представителя в следующем порядке:
(a) Лицо с приоритетом, определенным завещанием с завещанием, включая лицо, назначенное полномочиями, переданными в завещании.
(b) Переживший супруг умершего, если супруг является наследником умершего.
(c) Иные наследники умершего.
(d) Выживший супруг умершего.
(д) Прочие наследники умершего.
(f) По истечении 42 дней после смерти умершего, кандидат кредитора, если суд сочтет кандидата подходящим.
(g) По истечении 63 дней после смерти умершего или если суд определит наличие неотложных обстоятельств, государственный или окружной администратор штата или округа, если применимо любое из следующих условий:
(i) Ни одно заинтересованное лицо не подавало ходатайство или ходатайство о назначении личного представителя в течение 63 дней или количества дней, определенных судом в соответствии с данным подразделом, после смерти умершего.
(ii) Умерший умер, по-видимому, не оставив известных наследников.
(iii) Ни один из супругов, наследников или бенефициаров по завещанию не является резидентом США и имеет право на распределительную долю в имуществе умершего.
(2) Возражение против назначения личного представителя может быть сделано только в формальном порядке. В случае возражения применяются приоритеты, указанные в подразделе (1), за исключением любого из следующих обстоятельств:
(a) Если имущественная масса кажется более чем достаточной для покрытия освобождений и административных расходов, но неадекватной для удовлетворения ожидаемых необеспеченных требований, по ходатайству кредиторов суд может назначить любое квалифицированное лицо.
(b) Если правопреемник или наследник, который, как представляется, имеет существенный интерес в объектах недвижимости, к назначению лица, приоритет которого не определяется завещанием, суд может назначить лицо, приемлемое для правопреемников и наследников, чей доли в имуществе, по всей видимости, составляют в общей сложности более 1/2 вероятной распределенной стоимости или, если ни одно лицо не приемлемо для этих наследников и наследников, любого подходящего лица.
(3) Лицо, имеющее право на получение писем в соответствии с подразделами (1) (b) — (e), может назначить квалифицированное лицо в качестве личного представителя.Лицо может отказаться от своего права выдвигать кандидатуру или назначаться на прием, подав соответствующее письменное заявление в суд. Если 2 или более лица разделяют приоритет, те из них, кто не отказывается, соглашаются с предложением другого лица действовать от их имени или в подаче заявления о назначении.
История: 1998, Закон 386, Эфф. 1 апреля 2000 г.
; —
Являюсь. 2018, Акт 13, Эфф. 7 мая 2018
; —
Являюсь.2020, Акт 59, Imd. Эфф. 10 марта 2020 г.
Популярное название: EPIC
© 2020 Законодательный совет штата Мичиган
Законы Нью-Джерси о наследовании: что вы должны знать
Нью-Джерси больше не имеет налога на наследство, но по-прежнему имеет налог на наследство, хотя и с некоторыми исключениями. Мы нарушаем законы штата Нью-Джерси о наследовании, в том числе о том, что произойдет, если вы умрете без законного завещания, и о том, где вы можете стоять, если вы не являетесь членом ближайшей семьи умершего.Если после прочтения этой статьи вам понадобятся профессиональные рекомендации по планированию недвижимости, инструмент сопоставления SmartAsset поможет вам найти квалифицированных финансовых консультантов в вашем районе, которые будут помогать вам на протяжении всего этого процесса.
Есть ли в Нью-Джерси налог на наследство или налог на наследство?До 1 января 2018 года в Нью-Джерси действовали и налог на наследство, и налог на наследство. После отмены налога на наследство 1 января 2018 года в Нью-Джерси в дополнение к федеральному налогу на наследство действует только налог на наследство.Однако, если вы являетесь членом семьи умершего, вы можете быть освобождены от налога на наследство. Если вы являетесь супругом, партнером по гражданскому союзу, домашним партнером, ребенком, внуком, правнуком, взаимно признанным ребенком или пасынком, родителем или бабушкой или дедушкой умершего, вы освобождены от налога на наследство штата Нью-Джерси. Наследство, оставленное религиозным институтам, школам или благотворительным организациям, также освобождается от налога на наследство.
Если вы являетесь родным братом, сестрой или зятем, в том числе гражданским браком и сожителями, вы являетесь родственником «класса C».Родственники класса C могут унаследовать до 25000 долларов без уплаты налогов. Если вы получаете более 1,7 миллиона долларов, он облагается налогом по ставке 16%. Если вы унаследовали от 25 000 до 1,7 миллиона долларов, оно облагается налогом по ступенчатой ставке от 11% до 16%.
Родственники «класса D» — это все остальные родственники, такие как племянницы, племянники, тети и дяди. Родственники класса D облагаются налогом в размере 15% с первых 700 000 долларов, которые они унаследуют в Нью-Джерси. Любая сумма после первых 700 000 долларов облагается налогом по ставке 16%.
Другая необходимая налоговая отчетностьКогда вы умираете, существует множество ситуаций, связанных с федеральным налогом и налогом на имущество, которые должны стать приоритетом для тех, кто выжил после вас.Помимо государственного налога на имущество, вам необходимо обратить внимание на следующее:
- Окончательные индивидуальные налоговые декларации по федеральному подоходному налогу и подоходному налогу штата. — федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата должны быть поданы до налогового дня года, следующего после смерти человека.
- Федеральная налоговая декларация о доходах от имущества / доверительного фонда — срок подачи до 15 апреля года после смерти человека
- Федеральная налоговая декларация — подлежит уплате через девять месяцев после смерти человека, хотя автоматическое продление на шесть месяцев доступно, если запрашивается до завершения девятимесячного периода.
- Это требуется только для отдельных владений, которые превышают общую сумму активов и предыдущую налогооблагаемую стоимость дарения в размере 11 долларов.4 миллиона
Есть несколько основных требований, чтобы завещание было законным в Нью-Джерси. Во-первых, лицо, составляющее завещание, или «завещатель» должно быть не моложе 18 лет. Завещатель также должен быть «в здравом уме», что обычно означает, что он не был признан недееспособным в ходе предыдущего судебного разбирательства. Завещание должно быть составлено в письменной форме и подписано завещателем и двумя свидетелями.
Если завещание считается действительным, следующим шагом является процесс завещания. Нью-Джерси является одним из штатов с Единым наследственным кодексом, что означает, что существует стандартный набор правил, применимый к Нью-Джерси и другим штатам. Производство по наследству обычно требуется только в том случае, если умершее лицо владело какими-либо активами только на свое имя. Другие активы, также известные как имущество, не являющееся наследственным, обычно могут быть переданы другому владельцу без завещания.
Нью-Джерси предлагает упрощенную процедуру завещания в случаях, когда у умершего не было завещания или много ценного имущества.Упрощенная процедура завещания доступна, если стоимость всех активов, оставленных умершим лицом, составляет 20 000 долларов или меньше, и оставшийся в живых супруг или домашний партнер имеет право на все это без завещания. Упрощенная процедура завещания также доступна, если нет пережившего супруга или домашнего партнера и стоимость всех активов не превышает 20 000 долларов. В этом случае один наследник с письменного согласия других имеет возможность подать письменное показание в суд и получить все активы.
Умереть без воли в Нью-ДжерсиСмерть без завещания — не лучший вариант, если вы заботитесь о планировании имущества или решаете, где ваши активы окажутся в конечном итоге после вашей смерти. Законы штата Нью-Джерси о наследовании помечают эти типы владений «без завещания», что означает отсутствие или действительное завещание. Затем суд должен следовать законам о наследовании по закону, чтобы определить, кто унаследует вашу собственность и в какой ее части.
Если завещания нет, суд по наследственным делам назначит «администратора», который фактически выполняет ту же работу, что и исполнитель.Исполнители заботятся об имуществе умершего. Нью-Джерси уделяет первоочередное внимание пережившему супругу или домашнему партнеру при выборе администратора.
Часто есть смягчающие факторы, но если вы можете помочь, лучше не умереть без завещания и не подвергать своих близких подобному стрессу. Если вы не уверены, какой план недвижимости вы хотите составить, вы можете обратиться за помощью к финансовому консультанту, специализирующемуся на устаревшем планировании.
Супруги в Законе о наследовании штата Нью-ДжерсиЕсли вы скончались без завещания с супругом, но без живых родителей или детей, ваш супруг унаследует все имущество, оставшееся без завещания; то есть собственность, у которой нет названного бенефициара.Однако, если у вас есть живые родители или дети после прохождения закона, ваш супруг (а) получит только определенный процент вашего имущества, оставшегося без завещания, в зависимости от точной суммы.
Если вы умрете с родителями, но без детей, ваш супруг (а) унаследует первые 25% вашего имущества, оставшегося без завещания, при условии, что он составляет не менее 50 000 долларов США или более 200 000 долларов США. А 25% оставшегося имущества, оставшегося без завещания, передается вашим родителям, а остальное остается за супругом.
Закон о наследовании детей в штате Нью-ДжерсиЕсли у вас нет супруга и кто-либо из ваших детей жив, они являются единственными наследниками вашего имения.Однако, если ваш супруг жив, это другое дело. Если вы умрете с супругом и детьми, а у вашего супруга нет других детей, ваш супруг унаследует все. Однако, если вы умираете с детьми, и у вашего супруга есть дети, не связанные с вами, ваш супруг (а) унаследует первые 25% вашего имущества, оставшегося без завещания, при условии, что его размер составляет не менее 50 000 долларов США или более 200 000 долларов США. Ваши дети получат половину оставшегося имущества, оставшегося без завещания, а остальное останется у вашего супруга. То же правило применяется, если вы умираете с супругом и детьми, которые не являются детьми вашего супруга.
Наследование по наследству: супруги и дети | |
Дети, но без супруга | — Дети наследуют все |
Супруг, но без детей и родителей | — Супруг наследует все |
Супруг и дети от вас и этого супруга; Других детей у супруга нет | — Супруг наследует все |
Супруг и дети от вас и этого супруга; у супруга есть дети от других отношений | — Супруг (а) наследует первые 25% вашего имущества, оставшегося без завещания (но не менее 50 000 долларов США или более 200 000 долларов США), плюс половина баланса — Все остальное наследуют ваши потомки |
Супруг и дети от вас и другого лица | — Супруг наследует первые 25% вашего имущества, оставшегося без завещания (но не менее 50 000 долларов США или более 200 000 долларов США), плюс половина баланса — Потомки наследуют все остальное |
Супруг (а) и родители | — Супруг (а) наследует первые 25% вашего имущества, оставшегося без завещания (но не менее 50 000 долларов США или более 200 000 долларов США), плюс 3/4 остатка — Родители наследуют оставшееся имущество, оставшееся без завещания |
Родители, но без супруга или потомков | — Все наследуют родители |
Братья и сестры, но без супруга, потомков или родителей | — Братья и сестры наследуют все |
Хотя биологические дети по-прежнему являются наиболее распространенным типом детей в соответствии с законом о наследовании по закону, они не являются единственным типом детей. Законно усыновленные дети имеют такое же право на свою долю без завещания, как и биологические дети. Кроме того, если умерший передал своего ребенка на усыновление и этот ребенок был усыновлен другой семьей, кроме вашего супруга, они по закону не имеют права на получение наследства по закону от умершего. Однако приемные дети и пасынки, которые никогда не были усыновлены умершим по закону, не имеют права на получение доли в качестве ребенка умершего. Если других живущих родственников нет, пасынки имеют право наследования.
Дети, рожденные вне брака, по-прежнему получают свою долю, если их отцовство было признано умершим или иным образом установлено в соответствии с законодательством штата Нью-Джерси. Любой ребенок, рожденный женой умершего во время их брака, считается его ребенком. Дети умершего по-прежнему могут получить свою долю, если они родились после смерти умершего, если ребенок живет не менее 120 часов после рождения. Внуки получат долю только в том случае, если их родитель не жив для наследования.
Не состоящие в браке лица без детей в Законе о наследовании штата Нью-ДжерсиЕсли нет супругов или детей, наследство переходит к ближайшим живым родственникам в порядке, указанном в таблице ниже.
Наследие в полном составе: расширенная семья | |
Родители, но без супруга или детей | — Все наследуют родители |
Братья и сестры, но без супруга, детей или родителей | — Братья и сестры наследуют все |
Нет братьев и сестер | — Имущество делится поровну между бабушками и дедушками по материнской / отцовской линии |
Без бабушек и дедушек | — Имение делится поровну между тетями и дядями |
Без тети и дяди | — Поместье поровну разделено между кузенами |
Без кузенов | — Все наследуют пасынки |
Несмотря на то, что существует процедура сохранения завещания, предназначенная для обеспечения того, чтобы ваша семья унаследовала наследство, лучше всего написать собственное завещание, чтобы гарантировать, что вся ваша собственность окажется в тех руках, в которые вы хотите ее.
Наследование штата Нью-Джерси без завещанияПроцесс завещания может быть трудным и дорогостоящим. Однако у вас есть несколько вариантов, чтобы избежать завещания в Нью-Джерси. Ниже перечислены некоторые из активов, которые не должны будут проходить процедуру завещания, а вместо этого перейдут непосредственно к бенефициарам.
Другие ситуации в Законе о наследовании штата Нью-ДжерсиНью-Джерси имеет несколько интересных правил выживания. Чтобы наследовать в соответствии с законом штата Нью-Джерси о наследовании по закону, соответствующий наследник должен дожить до умершего не менее чем на 120 часов.Кроме того, родственники, зачатые до вашей смерти, но родившиеся после смерти умершего, имеют право на наследование, как если бы они родились при жизни умершего.
Иммиграционный статус не имеет значения, когда речь идет о наследовании. Если ваш родственник имеет право на долю вашего имущества, он может унаследовать его независимо от статуса его гражданства. Сводные родственники наследуют столько же, сколько и «целые» родственники. Например, ваш сводный брат получит такую же долю, как и любой другой брат или сестра.
Если вы передаете наследнику имущество при жизни, стоимость этого подарка может быть вычтена из доли вашего родственника, но только в том случае, если это сделано в письменной форме во время подарка или если наследник признает это в письменной форме.
Советы по планированию недвижимости- Поговорите с финансовым консультантом по вопросам имущественного планирования. Найти подходящего финансового консультанта, который соответствует вашим потребностям, не должно быть сложной задачей. Бесплатный инструмент SmartAsset подберет вам финансовых консультантов в вашем районе за пять минут. Если вы готовы к сотрудничеству с местными консультантами, которые помогут вам в достижении ваших финансовых целей, начните прямо сейчас.